点击数:17 更新时间:2024-09-22
保释制度,又称为取保候审制度,源于英国,并在我国得到了相应的规定。早在1679年,英国《人身保护法》就确立了被羁押人请求准予保释的权利。保释制度的形成有两个重要的理论基础:一是任何人都享有自由权,即使存在犯罪嫌疑,也应尽量保障个人在社会生活中的自由;二是无罪推定原则,即在未经判决有罪之前,任何人都应被视为无罪,享有自由权。
在刑事诉讼中,实施羁押对于保证诉讼的顺利进行确实有一定的好处。然而,我们也必须认识到羁押作为最严厉的强制手段,会对人权造成严重侵犯,因此是一种危险的制度。目前我国司法实践中对于拘留和逮捕的使用比例较高,审前羁押已成为惯例。办案机关过度使用羁押,导致超期羁押现象普遍存在,严重侵犯了公民的合法权益。在尊重和保障人权已成为国际潮流的今天,我们必须正视这些问题。因此,为了保障人权,我们应该将羁押的适用范围限定在特定情况下,除非出于防止诉讼干扰或者必要的社会危险防范目的,否则应当给予犯罪嫌疑人保释的可能。
公安机关对犯罪嫌疑人的羁押看管需要大量的人力物力支持。对于我国这样一个发展中国家来说,将有限的办案经费大量投入到看守所的建设并不是最优的资金配置选择。因此,在诉讼过程中有效地运用保释制度,将在一定程度上节约国家资源,合理有效地分配办案资金,加大对社会治安的防范投入,以取得最佳的社会效果。
大量的犯罪嫌疑人在审前集中羁押,必然会导致犯罪习性的交叉感染。那些主观恶性小、甚至可能是原本无辜的犯罪嫌疑人,在与累犯、惯犯一同羁押的环境中潜移默化地发生思想改变,这与教育改造的初衷背道而驰。相比之下,保释在外的犯罪嫌疑人不容易产生上述问题。