商标权专利权著作权的联系与区别是什么?
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商标权专利权著作权的联系与区别是什么?

点击数:15 更新时间:2023-02-08

 
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导读:商标权和专利权的主要区别在于二者的客体有所不同、保护期限有所不同、申请程序和主管的部门有所不同;商标权和著作权的主要区别在于二者的保护条件和相关的要求有所不同、二者的权利产生方式有所不同。

商标权、专利权和著作权的联系与区别

一、商标权和专利权的区别

商标权和专利权在以下方面存在区别:

  1. 客体不同:商标权保护的是商标,而专利权保护的是发明创造。
  2. 保护期限不同:商标权的保护期限可以无限期延续,而专利权的保护期限有限,一般为20年。
  3. 申请程序和主管部门不同:商标权和专利权的申请程序以及主管部门不同。

二、商标权和著作权的区别

商标权和著作权在以下方面存在区别:

  1. 保护条件和要求不同:商标权的保护条件和要求与著作权不同。
  2. 权利产生方式不同:著作权是从作品创作完成后就自动受保护的,而商标权必须通过申请登记获得。

根据我国法律规定,著作权的权利主体可以是自然人、法人或其他组织。

一、著作权主体的概念

著作权的主体,即著作权人,是指依照《著作权法》享有文学、艺术和科学作品著作权的自然人、法人或其他组织。

在通常语境下,作者指的是创作作品的自然人,但并非在任何情况下都可以成为著作权的主体。根据《著作权法》的规定,具备享有著作权的主体资格才能成为著作权的主体。

二、著作权主体的种类

根据主体的形态,著作权的主体可以分为自然人、法人和其他组织。

无论创作者的年龄和智力水平如何,只要进行了创作行为,就可以成为著作权的主体。通常情况下,自然人是作品的作者,因此自然人是著作权的主体。然而,为了平衡和保护不同利益方的权益,并考虑到法人或其他组织在创作作品时提供的组织和物质支持,法律也允许法人或其他组织成为著作权的原始主体。

根据著作权的取得方式,著作权的主体可以分为原始主体(原始著作权人)和继受主体(继受著作权人)。原始著作权人指的是作品创作完成时,根据《著作权法》和合同约定即刻享有创作作品著作权的主体。继受著作权人指的是通过继承、受让、受赠等方式获得著作权的主体。原始著作权人和继受著作权人在权利范围和权利保护方式上存在差异。

需要注意的是,商标权、专利权和著作权之间既有一定的关联,又存在本质上的区别。著作权是在作品自产生之日起就自动拥有的权利,而商标权和专利权则需要当事人按照相关法律规定和流程主动申请登记。

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