点击数:9 更新时间:2023-02-07
商标和著作权虽然都属于知识产权,但在许多方面存在区别。从分类和权利特性方面来看,商标权和著作权有以下不同之处:
著作权的权利主体可以是公民个人、法人或非法人单位,包括作者本人、继承人或权利承受人,甚至国家。而商标权的主体主要是法人,公民个人只有在我国申请注册商标时才能作为个体工商业者。
著作权一般是自动产生的,而商标权需要国家行政机关的确认才能产生。
著作权的标的物是文学、艺术和科学等作品,而商标权的标的物是用于商品或服务的商标。
著作权中,两个人独立完成相同的作品都可以获得著作权,而商标权具有较强的排他性,不仅不能有相同保护范围的商标,也不能有相似的商标。对于驰名商标,其独占性更为明显。
商标权的取得是指根据何种原则和方法来获得商标权。
商标权的取得有以下三种原则:
A. 使用原则:商标权是根据商标的使用事实而自然产生的。
B. 注册原则:商标权是因为注册事实而成立的,只有注册商标才能获得商标权。
C. 混合原则:在确定商标权时需要兼顾使用和注册两种事实,商标权既可以因注册而产生,也可以因使用而成立。
商标权的取得方式有两种:原始取得和继受取得。
A. 原始取得:商标权是通过创设而获得的,不基于他人已有的商标权,也不以他人的意志为依据。
B. 继受取得:商标权是在他人已有商标权和他人意志的基础上获得的。
综上所述,商标权和著作权虽然都属于知识产权,但它们在权利主体、取得方式和标的物等方面存在明显的区别。无论是商标权还是著作权,一旦标的物出现,就应及时申请法律保护,以保障自身权益和利益不受损失。